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    3. 訴權(quán)與訴的可能性之相互關(guān)系以及被告的法律保護請求權(quán)

      [德]赫爾維格 已閱7295次

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      第一節(jié)

      任何人都有訴的可能性,但是,僅當對其有利的訴的前提條件具備時,原告才享有訴權(quán)。

      1.如果原告有訴權(quán),那么,起訴就是其權(quán)利的行使,即“以訴訟的方式要求”其所申請的給付、積極或消極的確認或者法律變動,為了實現(xiàn)他享有的(面向國家的)訴訟權(quán)利,他必須向相關(guān)法院主張這一權(quán)利。要求給付或其他內(nèi)容的訴權(quán)在訴訟之前就已經(jīng)存在了,起訴只不過是訴權(quán)的一個發(fā)展階段,并最終走向訴權(quán)的實現(xiàn)(通過給付判決等)。訴權(quán)的實現(xiàn)有賴于兩個前提條件:(1)訴訟必須以符合法律規(guī)定的方式被提起,(2)必須成功證明訴權(quán)的存在。

      為了論證我在上面的文字中提出的觀點,還有必要再對起訴的意義加以討論。

      根據(jù)其內(nèi)容及其法律后果,起訴在今天被理解為權(quán)利受到侵害( Rechtskrandung)或者有被侵害之虞(Rechtsgefahrdung)時提出的控訴( Beschwerde)以及對法官救助的要求(dasVerlangen der richterlichen Hilfe)。起訴是原告對法律保護的呼吁。原告主張他享有要求給付或其他內(nèi)容的法律保護請求權(quán)并且在這里行使被稱為訴權(quán)的權(quán)利。訴權(quán)針對的是國家并面向具體的法院。國家肩負對原告主張的法律關(guān)系進行判決的法律保護義務(wù)。

      這在訴訟請求中就有明確的體現(xiàn)。這種對判決的請求是起訴行為( Klagakt)的靈魂,它必須指明判決的內(nèi)容,即法院應(yīng)當如何作出有利于原告并對被告不利的判決。訴訟請求因此是面向法院作出的表示( Erklarung)。原告所要求的是給付、確認和法律變動。被告則不被允許提出上述訴訟請求,因為被告的要求是毫無意義的。

      被告必須服從法院作出的判決,但是,被告之所以必須這樣做,并不是因為他對原告負有容忍義務(wù)。

      判決對被告的約束只是源于作用于被告的國家權(quán)力。只要判決沒有因為普通或特殊的法律救濟程序而被撤銷,它就對被告產(chǎn)生約束力,而并不用考慮判決基礎(chǔ)( Urteilsgrundlage)是不是錯誤的。起訴不能被理解為是對這樣的容忍義務(wù)的主張并由此認為起訴的對象是被告。

      由此可見,起訴是一種請求法院作出不利于被告的法律保護的訴訟行為。因此,這一訴訟申請( prozessuales Gesuch)的真正相對人是法院。起訴對被告而言只是間接的,即法院的行為是針對他作出的。被告必須了解攻擊的內(nèi)容,因為必須能夠讓他對此進行防御。

      當起訴以口頭方式(通過向法院陳述)被提起時,起訴的性質(zhì)就能夠通過其外部形式被最顯著地表現(xiàn)出來。毫無疑問,支付令申請( Gesuch um Erlass eines Zahlungsbefehls)也是這樣的。支付令申請的送達與訴訟請求的送達具有相同的訴訟法意義。

      在申請假扣押命令和申請國家強制執(zhí)行時,可以肯定的是,這也是面向法院的,盡管法律保護行為的作用會延伸到對方當事人。這種協(xié)調(diào)一致并非偶然。如果人們能夠正確理解訴權(quán),即強調(diào)法律保護行為的公法本質(zhì),那么訴訟的本質(zhì)也就呼之欲出了。

      在書面起訴時,識別訴的真正本質(zhì)則較為困難。(1)實質(zhì)的困境是遞交訴狀(Einreichung der Klagschrift)時并未完全建立起訴訟法律關(guān)系。(2)形式的難題是原告負責把訴狀送達給被告(的情形)。關(guān)于第一點,我們應(yīng)該想到,向法院遞交訴狀的首要目的是確定期日。第二點絕非純粹的外部行為(ein rein auBerlicher Akt),其本質(zhì)是法院對訴狀的送達以及關(guān)于辯論和裁判的送達。

      因此,法院才賦予了原告實施送達的可能性。與當事人進行( Parteibetrieb)相聯(lián)系的是,盡管傳喚也是因為當事人的申請而啟動,但是卻必須由法院實施。

      對此應(yīng)當強調(diào)的是,所有起訴客觀上都具有完全一致的法律意義。以這樣的形式還是那樣的形式起訴并不會產(chǎn)生任何差別。

      要求提供法律保護的申請(要求給付判決等)可以識別出訴的本質(zhì)。而存在于訴狀中的旨在引發(fā)民法效果的其他意思表示對訴的本質(zhì)并無影響。訴訟系屬的產(chǎn)生這一事實引發(fā)的實體法效果更是與訴的本質(zhì)無關(guān)。

      訴訟法上的起訴( Klagerhebung)*是建立訴訟法律關(guān)系的訴訟行為,其也建立起法院的裁判義務(wù)并使對方當事人被迫進入被告的角色。作為訴訟法律行為的起訴無論如何不是民事法律行為(civilistisches Rechtsgeschaft)。

      2.如果原告沒有訴權(quán),那么在起訴中:

      (1)要求法院履行法律保護義務(wù)的請求實際上并不存在,也因此不需要被滿足,而且也不能被滿足;
      (2)針對被告的法律聲明或法律爭議(Rechtsbemhmungoder Rechtsbestreitung)并不存在,因此,原告并不享有法律保護請求權(quán)。這將導致訴的駁回(Zuruckweisung derKlage)。

      例如,人們可以想一下,原告基于早就被清償?shù)慕杩罘颠請求權(quán)請求法院判決被告給付,或者要求確認他的繼承權(quán),而事實上被告才是真正的繼承人(拉丁文:verus heres)。有觀點認為,如果有人在訴訟外提出這樣的法律主張,并且威脅到了對方當事人的法律地位,那么,被告對虛構(gòu)的法律主張應(yīng)當享有確認訴權(quán);他有權(quán)針對虛假權(quán)利人提起消極確認之訴。如果人們不考慮當事人地位的話,當對方當事人提起訴訟后,其訴訟法律狀態(tài)與第一種情形*完全一致。

      它們的區(qū)別僅在于:(1)訴訟中虛假的法律主張以有威脅的方式出現(xiàn),從而使被告無疑具有了確認利益;(2)受到非正當起訴的被告并不需要提出駁回申請。相反,法院必須依職權(quán)駁回不正當?shù)墓簟?br>
      這是很容易被理解的,因為訴訟必須被裁判。如果不能夠判決被告給付或其他內(nèi)容,那么就只能在駁回裁判中確認訴是不合法的或者是不正當?shù)。依本書?7頁以下所強調(diào)的觀點也能夠得出上述結(jié)論。

      同樣需要強調(diào)的是起訴的意義。起訴是對國家履行法律保護義務(wù)的要求和對自稱享有的此項權(quán)利的主張,這也會引發(fā)其他方面的重要后果。與法律保護請求權(quán)有關(guān)的待判(實體)法律關(guān)系的存在與否并不涉及國家利益。因此,當被告對原告所主張的實體法律主張加以認諾時,法院不再對其真實性進行審查(《帝國民事訴訟法》第307條)。而對于下述問題的審查則全然不同,即與待判(實體)法律關(guān)系有關(guān)的國家法律保護義務(wù)是否成立,原告是否試圖為了自己的利益而不正當?shù)貏佑脟覚?quán)力。這事關(guān)原告和國家的相互關(guān)系,在這種關(guān)系中,國家機關(guān)(法院)要依職權(quán)審查,從原告證明的事實或被告自認的事實中是否能夠得出法律保護義務(wù)。

      摘自《天下·博觀:訴權(quán)與訴的可能性:當代民事訴訟基本問題研究》P085-092頁,法律出版社2018年7月出版。內(nèi)容簡介:赫爾維格于1905年出版《訴權(quán)與訴的可能性:當前民事訴訟基本問題討論》一書,在《德國民事訴訟法教科書》的基礎(chǔ)上繼續(xù)闡述法律保護請求權(quán)及其對德國民事訴訟法學的重要價值,并逐項批駁彪羅和科勒為代表的反對意見。在本次大討論后,瓦赫率先提出的并由赫爾維格發(fā)展完善的法律保護請求權(quán)論確立了通說地位。赫爾維格構(gòu)建法律保護請求權(quán)論時提出的法律保護必要(Rechtsschutzbedürfnis)等概念成為現(xiàn)代德國民事訴訟法學的組成部分。不僅如此,法律保護請求權(quán)論還在二戰(zhàn)后的德國出現(xiàn)過回潮,主要推動者是布隆邁耶(Blomeyer)。法律保護請求權(quán)論在我國臺灣地區(qū)至今依舊保持通說地位。

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